Рефераты
 

Правонарушения и их виды

Правонарушения и их виды

ПЛАН.

Введение 3

I. Сущность правонарушения, его социальная природа и состав 4

II. Правонарушения и их виды 11

III. Социальные корни (причины) правонарушений 19

IV. Юридическая ответственность: понятие, признаки,

принципы и виды 26

Заключение 34

Список литературы

36

До недавнего времени исследованию правонарушения в общей теории

государства и права большого внимания не уделялось. В нынешних же условиях

эта проблема стала весьма актуальной в силу необходимости разработки общих

методологических подходов к ее изучению. Нарушение многих требований норм

права в обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощутимый вред,

как моральный, так и материальный, что позволяет считать правонарушение

явлением социальным. В противоположность социальным законам в научном

смысле, которые указывают, как действуют люди, - законы, издаваемые

государственною властью, или нормы права, указывают, как должны действовать

люди, хотя они могут действовать и иначе. Поэтому научные законы не знают

исключений, нормы права допускают нарушение их. Необходимое предположение,

потому что нормы права стремятся угрозой воздействовать на сопротивляющуюся

волю отдельных членов. «Самое обеспеченное правовое общение», говорит

Бирлинг, «было бы то, в котором всякий принудительный аппарат оказался бы

излишним». Но если бы исчезла мысль о возможности правонарушений, не было

бы правового общения. Правонарушение выражается всегда и только в действии

человека. Под именем действия мы понимаем такое выражение воли, которое

направлено на некоторое изменение во внешнем мире. Момент воли есть

необходимый для понятия о действии. Важными вопросами в рассмотрении

сущности правонарушения являются такие вопросы как: должно ли быть

правонарушение вменяемым действием, т.е. основанным на вине действовавшего

лица, составляет ли вина существенный момент в понятии всякого

правонарушения?

В своей курсовой работе я постараюсь раскрыть тему и ее

основополагающие моменты, так как в любом обществе правонарушение - это

социальный и юридический антипод правомерного поведения. Изучение данной

темы позволяет глубже понять его природу, мотивы, содержание, роль в

общественно-правовой жизни и назначение.

I. Сущность правонарушения, его социальная природа и состав.

Сущность - это главная, внутренне присущая правонарушению

характеристика, которая позволяет выделить его среди иных актов поведения,

указывает на его родственные свойства и признаки.

Исходными и определяющими для понимания сущностного в правонарушении

являются представления о том, что оно характеризуется общественной

вредностью и противоправностью.

Общественная вредность, опасность - основной объективный признак,

определяющая черта правонарушения и его основополагающее объективное

основание, отграничивающее правомерное от противоправного. Общественная

вредность проявляется в том, что правонарушение всегда сопряжено с

посягательствами на приоритеты и ценности человеческого общества, ущемляет

частные и общественные интересы. Акт правонарушения всегда есть вызов

обществу, пренебрежение тем, что значимо, ценно для него. Общественная

вредность или опасность правонарушения, следовательно, состоит в том, что

оно посягает на важные ценности общества, условия его существования.

Правонарушения общественно вредны своей типичностью, распространенностью,

это не единичный акт (эксцессы), а массовое в своем проявлении деяние либо

обладающее потенциальной возможностью к такому распространению.

Правонарушения общественно вредны и тем, что они дезорганизуют

нормальный ритм жизнедеятельности общества, направлены против

господствующих общественных отношений, вносят в них элементы социальной

напряженности и конфликтности.

Из сказанного вытекает, что деяния, которые по своим свойствам не

способны причинить вред общественным отношениям, ценностям общества и

отдельной личности, ее правам и интересам, не создают угрозы правопорядку в

целом или не подрывают правовой режим в той или иной сфере общественной

жизни, не могут и объективно не должны признаваться правонарушениями.

И еще одно, как представляется, немаловажное соображение

практического характера. Общественная вредность или опасность является

объективным свойством, объективным в том смысле, что деяние причиняет вред

обществу, интересам отдельных граждан независимо от осознания данного

обстоятельства законодателем. Вместе с тем отнесение деяния к

противоправному (закононарушающему) находится в зависимости от законодателя

и от него в решающей мере зависит придание общественно опасному деянию

официальной огласки либо же его замалчивание. Противоправность деяния

обусловлена общественной вредностью (опасностью), порождена ею. Вне связи

с этим деяние не может быть признано противоправным.

Достаточно распространенное и ныне в юридической теории положение, о

том, что противоправность есть юридическое выражение общественной

опасности, требует уточнения. В специальной литературе между тем именно эта

формально-юридическая сторона противоправности очень часто

абсолютизируется. До недавнего времени почти общепризнанным считалось, что

сам факт запрещения деяния в правотворческом акте определяет

противоправность деяния. Такой подход, воспринимавшийся в качестве

правотворческой и правоприменительной доктрины, порождал правонарушающие

акты и соответственно приводил к привлечению к юридической ответственности

лиц, приносивших своей деятельностью общественную пользу.

Порожденные устаревшим механизмом хозяйствования и соответствующими

ему юридическими постулатами правонарушающие акты привели к появлению в

нашем обществе феномена так называемого бескорыстного преступника.

Правоохранительная система, не снабженная механизмами блокирования ложных

юридических норм и находившаяся всецело в подчинении исполнительных

структур, вынуждена была вовлекать в орбиту уголовной репрессии людей, чьи

дела и поступки имели исключительно конструктивную направленность, но при

этом входили в противоречие с устаревшими либо изначально неправовыми

установлениями государства.

Значит, понятие противоправности не может быть сведено лишь к

внешней его стороне. По этой причине в противоправности следует различать

два аспекта.

Во-первых, противоправность есть объективированная форма выражения

общественно вредного, его внешняя сторона. Это значит, что общественно

вредное (опасное) деяние должно быть официально удостоверено (подтверждена)

законом в качестве противоправного.

Во-вторых, противоправность есть объективное свойство

правонарушения. Объективное в том смысле, что всякое правонарушение

посягает на сущностное в праве, т.е. на те социальные блага, которые

представляет право: защищаемый им общий интерес (как объединение различных

специфических согласованный частных и публичных интересов), тот порядок в

общественных отношениях, который поддерживается при помощи правового

инструментария, прогрессивную деятельность и конструктивные способы ее

осуществления.

Правонарушение изначально посягает на то, что берется под защиту.

Именно в этом смысле противоправное неотделимо от общественно опасного,

вредного.

В формально-логическом плане это может быть выражено следующий

образом: «Все, что общественно вредно (опасно), то противоречит праву». И

соответственно: «Противоречащими праву являются только те деяния, которые

общественно вредны (или опасны)». В действительности от этой конструкции

могут наблюдаться два типа отклонений: 1) «Не все, что запрещено законом в

качестве противоправного, в действительности общественно вредно и опасно»;

2) «Не все, что общественно опасно, запрещено законом как противоправное».

И то и другое явление нежелательны и указывают на то, сколь важным является

адекватное совмещение в действующем законодательстве общественно вредного и

противоправного.

Таким образом, противоправность есть родовое свойство всех

отклоняющихся от правопорядка деяний.

Юридической состав правонарушения. Уяснение общественной вредности и

противоправности деяния позволяет отграничить его правомерного поведения.

Эти характеристики, хотя и являются определяющими для понимания

правонарушения, требуют все же конкретизации, привлечения дополнительных,

уточняющий их содержательных признаков, достаточных для отграничения

правонарушения от иных отклонений от правопорядка.

Этой цели в юридической науке и практике служит конструкция

юридического состава правонарушения, представляющая совокупность

необходимых и достаточных с точки зрения действующего законодательства

условий или элементов (и их признаков) объективного и субъективного

характера для квалификации противоправного деяния в качестве

правонарушения.

Объективную сторону правонарушения образует противоправное деяние,

выраженное вовне в форме фактических противоправных действий либо в

противоправном несовершении предписанного законом проведения. Мысли,

убеждения, намерения, внешне не проявившиеся, не признаются действующим

законодательством объектом преследования. В этом находит проявление

гуманистическая направленность права. С позиции правового подхода только

действием (бездействием) либо в отдельных случаях вербальной активностью (

оскорблением, клеветой и пр.) может быть причинен ущерб защищаемым правом

интересам.

Практика преследования за убеждения, инакомыслие и т.п. есть

проявление репрессивной сути государства, дефицита в нем демократии и

цивилизованности, свидетельство действия в нем демократии и

цивилизованности, свидетельство действия произвола, возведенного в закон и

именуемого «правом». Не признается правонарушением и так называемая

рефлекторная активность - нецензурная брань в болезненном бреду или

социально опасная активность душевнобольного, являющегося невменяемым, и

пр.

К элементам объективной стороны правонарушения относятся причинная

связь между деянием и наступившими последствиями и причиненный вред. В

юридической теории и практике под причиной связью понимают такую

объективную связь между вредным деянием и наступившими последствиями, при

которой противоправное деяние предшествует во времени последствию и

является главной и непосредственной причиной, неизбежно вызывающей данное

последствие. Вред выражается в совокупности отрицательных последствий

правонарушения, представляющих собой нарушение правопорядка, уничтожение

какого-либо блага, ценности или ограничение пользования или, стеснение

свободы поведения других лиц (организаций), ущемление их субъективных прав.

Вред может иметь материальный, физический и иной характер, посягать на

специфические или общие интересы.

Характер деяния и причиняемый при этом вред являются объективными

основаниями для определения степени общественной опасности, отграничения

правонарушений от иных отклонений от правопорядка.

С объективной стороной непосредственно связан другой элемент состава

правонарушения - объект, т.е. отношения, на которые посягает

правонарушитель.

Субъективная сторона правонарушения воплощена в понятии

деликтоспособности правонарушителя. Это означает, что правонарушением

признается лишь виновное деяние, т.е. такие действия, которые в момент их

совершения находились под контролем воли и сознания лица. Отсутствие

свободной воли - возможности выбрать иной (правомерный) вариант действий

вследствие невменяемости, малолетнего возраста, физического или

психического воздействия и пр. - являются юридическим условием, при котором

деяние правонарушением не признается, даже если оно имело вредные

последствия.

Для признания противоправных действий правонарушением

законодательство предъявляет к их субъекту определенные требования. Это

прежде всего наличие определенного возраста, с достижением которого

физические лица становятся деликтопособными. Так, уголовная ответственность

(основанием которой является совершение преступления) наступает с 16 лет, а

за отдельные виды - с 14, административная - с 16, гражданско-правовая - с

15 и т.д.

Не все вопросы, касающиеся субъекта правонарушения, решены в

юридической теории и практике однозначно. Имеются расхождения в понимании

субъекта правонарушения в уголовном и гражданском праве. Если в уголовном

праве субъект преступления и субъект ответственности совпадают (т.е.

ответственности подлежит физическое лицо, совершившее данное преступление),

то в гражданском праве имущественную ответственность может нести не только

совершивший гражданско-правовой деликт. Достаточно сложным является вопрос

о признании субъектом правонарушения коллектива людей. В действующем

уголовном праве это вопрос решается однозначно - таковым является

физическое лицо. Даже если преступление совершено группой лиц, то каждый

его участник отвечает лишь за то, что совершил лично, и не связан

солидарной ответственностью. Что касается иных отраслей права, то здесь

мнения специалистов разделились. Одна группа ученых склонна признавать

коллектив людей субъектом правонарушения, друга - исходит из

противоположного мнения. В любом случае действия коллективных субъектов при

определенных условиях могут признаваться противоправными и соответственно

влечь некоторые правоограничения.

Юридическим составом правонарушения охватывается еще один компонент

- установление в законодательстве санкций (неблагоприятных последствий) за

совершение правонарушений, являющееся непременным условием применения к

правонарушителю мер юридической ответственности. Справедливо замечено, что

там, где не предусмотрена юридическая ответственность, нет правонарушения.

Итак, правонарушение - это общественно вредное ( или общественно

опасное) противоправное и виновное деяние деликтоспособного субъекта,

влекущее юридическую ответственность.

Правонарушение и иные отклонения от порядка. Разновидность

социальных отклонений, которая связана с отступлением от целей, принципов и

предписаний права, может быть объединена понятием противоправного

поведения. К противоправным деяниям, не образующим правонарушений,

относятся деяния с «усеченным» составом правонарушения (невиновные

действия, объективно противоправное поведение малолетних, душевнобольных и

пр.). Это также незначительные отклонения от требований юридического

режима, складывающегося в той или иной сфере общественной жизни (не

злостное уклонение от уплаты алиментов, просрочка платежей или

несвоевременное возвращение долга, кредита в силу извинительных

обстоятельств, незначительные проступки в административно-правовой сфере,

сфере действия трудового законодательства и т.д.), и иное поведение,

противоречащее праву и могущее влечь применение мер юридической защиты или

мер воспитательного характера.

К противоправным деяниям относятся также и злоупотребление правом

(правовыми средствами), под которым следует считать основанное на

эгоистических побуждениях поведение управомоченного субъекта,

противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, либо

связанное с привлечением неправовых средств для ее достижения.

Злоупотребление правом - это не особый тип правонарушения, как

иногда отмечается в специальной литературе, а разновидность неправовых

действий, связанных с злоупотреблением правовой свободой, совершением

поступков «во зло» и в противоречие с назначением предоставленного права,

его духом.

Непризнание категории злоупотребления правом ведет к тому, что

всякое отклонение от общего дозволения квалифицируют как деликт,

правонарушение, преступление. Очевидно, что в этом случае не учитываются

специфика действия правового дозволения, особенности его конструирования в

законе. В законодательстве невозможно (да и не должно) расписывать

дозволенное поведение «от и до», что входило бы в противоречие с природой

права личности. Для предотвращения некорректного поведения

правопользователя законодатель использует специальные средства, прием

законодательной техники (устанавливает запрет на ограничения на

определенный вид деятельности в рамках общего дозволения, определяет

принципы поведения управомоченного, конкретизируя цель, назначение

предоставляемого права и др.).

Создается, таким образом, своеобразный режим поведения

управомоченного, адекватный правовому дозволению. Отступление адресатов от

этого режима охватывается понятием «злоупотребление правом» и не должно

квалифицироваться как «деликт, правонарушение, преступление».

I. Правонарушение и их виды.

Правонарушение имеет рад весьма характерных признаков и черт, среди

которых необходимо выделить следующие.

1. Любое правонарушение - это всегда определенное деяние, находящееся

под постоянным контролем воли и разума человека. Это волевое, осознанное

деяние, выражающееся в действии или бездействии человека.

Не могут рассматриваться в качестве признаков правонарушения, например,

черты характера, образ мыслей или личные качества человека. Однако если они

проявляются в конкретных противоправных деяниях - действиях или

бездействии, то в этом случае наступают юридические последствия. Суд не

может карать за неугодные господствующим кругам суждения, за образ мыслей,

политические, религиозные или иные воззрения. К.Маркс в связи с этим

совершенно правильно отмечал, что «законы, которые делают главным критерием

не действия как таковые, а образ мыслей действующего лица, - это не что

иное, как позитивные санкции беззакония»*. Однако суд, вынося решение по

конкретному делу, может карать и карает за обусловленное тем или иным

образом мыслей противоправное деяние.

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1.С.14

2. Противоправность - следующий весьма важный признак правонарушения.

Не всякое деяние - действие или бездействие - является правонарушением. А

лишь то, которое совершается вопреки правовым велениям, нарушает закон.

Конкретным выражением противоправности деяния могут служить либо

нарушение запрета, прямо установленного в законе или в любом ином

нормативно-правовом акте, либо невыполнение обязательств, возложенных на

субъектов права законом или заключенным на его основе договором. Так, ст.

309 Гражданского кодекса РФ особо оговаривает, что «обязательства должны

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и

требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно

предъявляемыми требованиями».

3. Одним из важнейших признаков правонарушения является наличие вины.

Государственно-правовая теория и практика в России и других странах исходят

из того, что не всякое противоправное деяние следует считать

правонарушением, а лишь то, которое совершается умышленно или по

неосторожности. Иными словами, происходит по вине лица.

Вина отражает психическое состояние и отношение лица к совершаемому

им противоправному деянию - действию или бездействию, а также к возникающим

в результате такого деяния последствиям. Она означает понимание или

осознание лицом противоправности (недопустимости) своего поведения и

возникающих при этом последствий. Вот почему нельзя считать

правонарушениями деяния несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом

невменяемыми, даже если они и противоречат праву, поскольку они не способны

осознавать и понимать противоправность своих действий.

Не считаются правонарушениями так называемые объективно

противоправные деяния, хотя они совершаются осознанно, по воле лица. Такого

рода деяния совершаются в силу профессиональных или служебных обязанностей

и не содержат в себе вины, например, действия пожарника, причинившего вред

имуществу во время тушения пожара, аналогичные действия спасателя, врача.

Различают две формы вины: умысел и неосторожность.

Умысел предполагает, что лицо, совершившее противоправное деяние,

сознает общественно опасный характер своих действий или бездействия,

предвидит их общественно опасные последствия и желает (либо допускает) их

наступление. В том случае, когда лицо, сознавая общественно опасный

характер совершаемого им деяния, предвидит возможность и неизбежность его

вредных последствий и желает их наступления, имеет место прямой умысел.

Если же лицо понимает противоправность своего деяния и его последствия, но

не желает их наступления, хотя и допускает такую возможность или

безразлично относится к ним, имеет место косвенный умысел.

Неосторожность как одна из форм вины бывает двух видов:

самонадеянность и небрежность.

Самонадеянность предполагает, что лицо предвидит общественно опасные

последствия своего поведения, но легкомысленно рассчитывает их избежать.

Небрежность предполагает, что лицо не предвидит общественно опасных

последствий своих деяний, но может и должен их предвидеть. Небрежность

указывает прежде всего на безответственное и пренебрежительное отношение

лица к выполнению возложенных на него обязанностей, к интересам общества и

другого лица (лиц).

4. Правонарушение совершается людьми деликтоспособными, т.е.

способными контролировать свою волю и свое поведение, отдавать отчет в

своих действиях, осознавать их противоправность и быть в состоянии нести

ответственность за их последствия. Деликтоспособность определяется в

законах и других нормативно-правовых актах. Деликтоспособными признаются

все вменяемые лица, достигшие определенного возраста. Например, в

гражданском и уголовном праве России полная деликтоспособность наступает с

18 лет. В то же время за отдельные преступления ответственность наступает с

14 лет, за административные проступки и нарушения трудового права - с 16

лет.

5. К основным отличительным признакам правонарушения отечественные и

зарубежные юристы относят наличие вреда, причиненного лицу или организации

другим лицом или организацией, и наличие причинной связи между

противоправным деянием и причиненным вредом. Что касается наличие вреда, то

не все авторы разделяют эту точку зрения. Ссылаясь на действующее

законодательство, они вполне резонно замечают, например, что рад норм

уголовного и некоторых других отраслей права определяют как правонарушения

такие действия или бездействие, которые со всей вероятностью могут повлечь


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ