Рефераты
 

Теория государства и права

традиции решать споры в суде. Япония – стремление «не выносить сор из

избы».

Национально-правовая система – конкретно-историческая совокупность прав,

законодательства, юридической практики и правовой идеологии отдельной

страны.

Общие признаки права англосаксонских и европейских стран – на основе

Римского права.

Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, которая

выделена на основе общих источников и структуры права, а также

исторического пути его формирования.

Рене де Вит, Шафрез Келази «Основные правовые системы современности».

Классификация (1):

1. Англосаксонское право;

2. Романо-германское право;

3. Социалистическое право (критическое отношение).

Классификация (2) (придерживается Оксамытный):

1. Континентальное (европейское) право:

Правовые семьи: а) романская (латинская) – южная Европа;

б) германская – центральная Европа;

в) скандинавская – северная Европа (+ Эстония и Латвия);

г) латиноамериканская;

д) страны – бывшие колонии европейских государств.

2. Англо-американское право (Великобритания, 50 государств Содружества,

США), особенность – существование и главенство судебного прецедента.

3. Смешенные правовые системы (мусульманское право, индийское право,

дальневосточное право (конфуцианство), иудейское право).

4. Социалистическое право (определяется существование государственной

коммунистической идеологии в отдельных странах). (КНДР, КНР, Куба, Лаос,

Вьетнам, Камбоджа)

5. Постсоветское право (12 стран СНГ).

35. Становление европейского права. Западная правовая традиция.

Рецепция Римского права - заимствование римского права рядом

западноевропейских стран, начиная с XII и особенно в XVXVI вв. Р. р. п.

привела к тому, что в одних из этих стран римское частное право стало

действующим, а в других оказало значительное воздействие на содержание

национального гражданского права. Такая исключительная роль римского

частного права, сохранившаяся за ним на протяжении трех исторических эпох

(рабовладельческой, феодальной, капиталистической) объясняется тем, что

римское право было наиболее совершенной формой права, основанного на

частной собственности.

Основной причиной Р.р.п. в феодальной Европе явилось развитие товарных

отношений. Распад феодальных производственных отношений и растущая мощь

городской буржуазии придали особое значение регулированию

обязательственных, договорных отношений. Закрепленное в сборниках кутюмов

феодальное право, основанное, в первую очередь, на земельных отношениях, не

содержало предпосылок для регулирования все усложнявшейся области

договорного права. В то же время эти предпосылки заключало в себе римское

право. Римское право давало готовые формулы для юридического выражения

производственных отношений развивающегося товарного хозяйства. Крайне важно

было также то, что римское право выступало в качестве общего права для

континентальной Западной Европы в противовес партикуляризму обычного права,

имевшего значительные различия в отдельных феодальных землях и городах.

Поэтому Р.р.п. создавала единую правовую основу для развития европейской

торговли.

Вторая причина Р.р.п. заключалась в том, что короли, находя в этом праве

государственно-правовые положения, обосновывавшие их претензии на

абсолютную и неограниченную власть, использовали их в своей борьбе с

церковью и с феодальными сеньорами.

Изучение римского права начинается уже с XI в. Большую роль в этом деле

сыграл Болонский университет, при котором была создана школа

глоссаторовкомментаторов римского права.

Во Франции уже в XIIXIII вв. римское право преподавалось в университетах.

Расцвет в изучении римского права во Франции приходится на XVI в., когда

появилась так называемая «историческая школа», пытавшаяся давать

историческое объяснение отдельных институтов римского права на основе тех

общих данных истории, которыми она могла располагать.

Возросший авторитет римского права не устранил, однако, деления Франции на

области обычного и писаного права. На юге Франции Кодекс Юстиниана

продолжал рассматриваться как письменное изложение общего обычая. На севере

Франции римское право считалось не заменяющим, а только дополняющим кутюмы

в качестве «писаного разума». Таким образом, в отношении Франции нельзя

говорить о полной Р.р.п.

В Германии с усилением княжеской власти путем Р.р.п. осуществлялся процесс

создания общего права. Старое обычное право германских племен отражало

очень низкую ступень развития производительных сил и общей культуры и

построить из него общее право было невозможно. Единственной известной

немецким юристам законченной правовой системой было римское право. В

германских университетах появились кафедры римского права. В XVXVI вв.

издаются учебники, справочники, юридические словари, способствовавшие

распространению римского права. Германские императоры покровительствовали

римскому праву, так как они настаивали на своей преемственности с римскими

императорами и охотно применяли к себе все положения о власти последних.

Таким обр., в XV в. римское право широко проникло в Германию и пустило там

достаточно глубокие корни. В XVI в. римское право сделалось основным

источником норм права, особенно гражданского, во всех германских судах.

Положения римского права играли роль общего для всех земель права, однако в

отдельных землях в это же время шел процесс кодификации земского права.

Наиболее известной кодификацией является Прусское Земское Уложение 1794г.

Р.р.п. в какой-то мере коснулась и Англии. В качестве составного элемента

римское право в английское общее право не вошло, но оказало большое влияние

на развитие юридических доктрин в XII и XIII вв., когда закладывалось

основание общего права. Римское право оказало известное влияние на различие

между личным и вещным правом, на правовой режим движимых вещей и некоторые

другие институты. Однако настоящего практического значения римское право в

Англии не имело.

Р. р. п. не во всех континентальных государствах протекала одинаково, но

всюду она оказала большое влияние на дальнейшее развитие права. В

частности, многие нормы римского частного права были воспроизведены в ныне

действующих гражданских кодексах, например, во французском (1804г.) и

германском (1896г.). Под влиянием западноевропейских стран идеи и принципы

римского частного права в XIX в. были восприняты сначала правовой наукой, а

затем и законодательством России.

В результате многовекового процесса Р.р.п. на всем европейском континенте

(исключая Великобританию и Скандинавию) сформировалось относительно

однородное правовое пространство, получившее название континентальной

правовой системы.

36. Континентальное (европейское) право: источники права и основные

институты. Правовые семьи.

#G0Право континентальное - романо-германская правовая система принятая в

ряде стран, прежде всего во Франции и Германии, как следствие влияния

римского права. #M12291 820000865Гражданское право#S стран этой группы

имеет ряд общих признаков и существенных отличий от других систем права.

П.к. - это прежде всего свод неписанных законов, образующих систему #M12291

820000865гражданского права#S, которое регулирует и договорные отношения.

Другие #M12291 820001505источники права#S (#M12291

820000070административные акты#S, #M12291 820002313обычаи#S и т.д.) играют

незначительную роль, а судебная практика вообще не считается #M12291

820001505источником права#S. Соотношения и различия П.к. и общего права

меняется в процессе исторического развития.

Характеристика континентального права:

- исторические корни (рецепция РП);

- сходство основных юридических понятий (РП);

- общие начала профессионального юридического образования;

- единая система источников права (НПА);

- единая схема построения системы права;

- возрастание роли международного права.

37. Англо-американская правовая система.

Характеристика англо-американского права:

Англия:

- принцип прецедента (300 000 и более);

- статутное право (законы Британского парламента);

- делегированное законодательство (парламент передал Правительству –

здравоохранение, деревянное строительство и т.д.);

- правовой обычай;

- юридическая доктрина.

США (13 колоний Великобритании):

- писаное право (1787 г. Конституция США, 7 статей, 27 поправок);

- федеральное законодательство (конгресс);

- акты федеральной исполнительной власти (президент);

- акты и законы штатов.

38. Смешанные (религиозно-общинные) правовые системы.

Характеристика смешанных правовых систем: Это религиозно-общинные или

традиционные правовые системы. Приоритет отдается действующим религиозным

нормам. Велика роль традиций – образ жизни определяет право. Мусульманское

право (5 стран, 1,5 млрд. человек. Шариат – прямой путь – кодекс

(совокупность норм поведения) правоверного мусульманина) сложилось в 8-9

веках. 4 святых источника мусульманского права: Коран, сунна (традиционные

предания о жизни пророка), иджма (комментарии Корана и сунны, составлялись

ведущими юристами, знатоками ислама), кийяс (судебная практика, решение дел

по аналогии). По мере воздействия мусульманского права государства с

мусульманским населением можно разделить на 3 группы:

а) светские страны – ислам отделен от государства (Турция, азиатские

республики СНГ);

б) ислам провозглашается официальной религией и провозглашается как один из

источников права (Египет, Алжир, Тунис);

в) ислам провозглашается официальным законодательством (монархии Ближнего

Востока, Пакистан, Ливия, Ирак и т.д.).

39. Правовая семья постсоветских государств.

Характеристика социалистического права: господство коммунистической

идеологии, в конституции – отражены политические цели. Руководящая роль

правящей партии.

- страны ортодоксального социализма: Куба и КНДР;

- страны реформируемого социализма: остальные (Китай, Вьетнам – имеют

достижения в сфере экономики).

Характеристика права постсоветских государств: Россия и 11 других

государств СНГ. Частично сохраняется действие право СССР (действовавшее до

91 г.). Новые ориентиры на запад и на восток. СНГ – координирует правовые

сферы бывших республик СССР (рекомендации без принуждения, чаще всего

образцы нормативных актов).

40. Российская правовая система, ее особенности и периодизация.

Российская правовая система имеет много корней из немецкого, германского

права. Но обладает и своим своеобразием (советское, постсоветское и

российское право).

Периодизация РПС:

1). Древнерусское право (9-12 в.) – создается право, в основе которого

лежат обычаи – «Русская правда» Ярослава Мудрого (начало 11 в.). Татаро-

монгольское иго завершило этот период. 1197 г. – Любичский съезд, князья

Древней Руси постановили о вотчинах. Киевская Русь разделилась на

княжества.

2). Право Московского государства ( 13-17 в.) – собирание русских земель

под Московским княжеством. Образование Московского царства. Соборное

уложение 1648 г. (уложение Алексея Михайловича), в результате кодификации

русского феодального права.

3). Право Российской империи (18-20 в.) – с Петра 1, правовые реформы: Петр

реципировал (перевел) европейское право, Екатерина 1 продолжила. 19 в. –

Свод законов Российской империи (1835).

4). Период советского права (1917-1990 г.) – до 1990 г. происходило

огосударствление права, государство было на первом месте. Не право, а

политические решения. 1990 – Горбачев на 19 партконференции провозгласил

идею создания правового государства. Нормотворчество: конституция, кодексы.

Законодательная система строится на основе континентального права.

5). Постсоветское право (12 июня 1990 г.) – день независимости, Декларация

о государственном суверенитете РСФСР. С августа 1991 г. начались перемены.

Основные документы – Декларация о государственной суверенитете, Декларация

основных прав и свобод человека, Федеративный договор, Конституция РФ.

41. Конституционные основы правовой системы РФ.

Конституция РФ (12.12.1993г.):

Статья 15:

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны

противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию

Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться,

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются

правила международного договора.

Эта статья особенно важна потому, что в ней определяется место

Конституции в системе нормативных правовых актов страны. Конституция

формирует и закрепляет отправные принципы правового регулирования, является

базой всего законодательства и представляет собой акт, обладающий высшей

юридической силой.

Известно, что под юридической силой акта понимают как его

обязательность вообще, так и его место в иерархии правовых актов. В

настоящее время федеральная нормативно - правовая система включает в себя

следующие составные части: Конституцию, федеральные конституционные законы,

федеральные законы, иные нормативные акты палат Федерального Собрания,

указы Президента, постановления Правительства, акты министерств,

государственных комитетов и иных федеральных органов исполнительной власти.

Иерархический порядок расположения актов указывает на особую

юридическую силу Конституции. Это означает, что она обладает верховенством

над законами и иными правовыми актами; последние должны исходить из

Конституции и не противоречить ей. Законы и подзаконные акты,

противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Причем

соответствовать Конституции должны не только акты федерального

законодательства, но и акты органов государственной власти субъектов

Федерации, а также органов местного самоуправления. Конституция,

распространяя свое действие на всю территорию Российской Федерации,

олицетворяет собой государственную целостность, единство системы

государственной власти.

Конституция имеет прямое действие. В то же время сам текст

Конституции содержит указания на необходимость принятия ряда федеральных

конституционных законов и федеральных законов, чье действие будет

способствовать развитию положений, закрепленных Конституцией в общей форме.

Конституция и законы Российской Федерации регулируют важнейшие

общественные отношения. С их помощью закрепляются основы конституционного

строя, основные права и свободы граждан, государственное устройство, формы

и виды собственности, основы уголовного, гражданского, семейного и иных

отраслей законодательства, а также другие принципиальные направления

жизнедеятельности общества и государства. Таким образом, их действие носит

универсальный, общеобязательный характер по кругу лиц, во времени и

пространстве. Соответственно и обязанность соблюдать федеральные

законодательные акты распространяется на все органы государственной власти,

в том числе органы власти субъектов Федерации, органы местного

самоуправления, а также на всех без исключения должностных лиц.

Правоприменительная практика всех государственных органов должна

соответствовать Конституции, а должностные лица независимо от их ранга и

положения должны нести ответственность в случае нарушения норм Конституции

и законов. Столь же обязательны законодательные акты Российской Федерации

для граждан и их объединений. Всеобщая обязательность таких актов вытекает

из их потенциального восприятия как меры справедливости, применяемой ко

всем гражданам в равной мере.

Следует отметить, что действие Конституции и законов Российской

Федерации распространяется не только на граждан России, но и на иностранных

граждан и лиц без гражданства, находящихся на ее территории (за

исключениями, установленными действующим законодательством).

В демократическом государстве крайне необходимо, чтобы закон был

доведен до всеобщего сведения, поскольку гласность в сфере законодательства

непосредственно затрагивает права и законные интересы граждан и других

субъектов права. Знание законов не может быть привилегией избранных.

Неопубликованные законы не могут применяться на территории Российской

Федерации. Более того, любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы

и обязанности граждан (а это и постановления Правительства, и огромный

массив ведомственных актов), не могут применяться, если официально они не

опубликованы для всеобщего сведения. Данное конституционное положение, по

сути дела, означает, что законы и другие акты, указанные в ч. 3 статьи (а

вернее, их полные и точные тексты), должны публиковаться в газетах или

специальных изданиях правотворческих органов или по их поручению другими

органами. Эти издания распространяются по подписке. Нормативные акты

вступают в силу, т.е. могут применяться, действовать, только при условии их

опубликования.

Международные договоры Российской Федерации регулируют отношения

России с зарубежными государствами и международными организациями. Они

заключаются в соответствии с Конституцией и федеральными законами от имени

Российской Федерации уполномоченными федеральными органами. После

официального признания, ратификации и одобрения международные договоры в

установленном порядке приобретают обязательную силу на территории России.

В 1992 г. в действовавшую в то время Конституцию РСФСР 1978 г. была

внесена новелла, содержавшая принцип приоритета общепризнанных норм

международного права, однако его действие ограничивалось сферой прав

человека. Часть 4 настоящей статьи придала данному принципу более широкий,

чем ранее, характер и изложила его в достаточно категорической форме.

Прежде всего, международные договоры России наряду с общепризнанными

принципами и нормами международного права являются в соответствии с

российской Конституцией составной частью правовой системы Российской

Федерации.

В случае расхождения закона и иного нормативного акта с международным

договором, в котором участвует Российская Федерация, или с общепризнанными

нормами международного права применяются правила, установленные этими

нормами или договором.

Положения официально опубликованных международных договоров Российской

Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения,

действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных

положений международных договоров принимаются соответствующие правовые

акты.

42. Правотворчество: понятие и виды. Органы правотворчества в РФ.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон деятельности государства,

форму его активности, имеющую своей непосредственной целью формирование

правовых норм, их изменение, отмену или дополнение. В каждом государстве П.

обладает своими особенностями, но везде оно направлено на создание и

совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой

системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе разнообразные отношения.

По своей социальной сути П. выступает как процесс возведения

государственной воли в закон, ее оформления в различных юридических актах,

наконец, как процесс придания содержащимся в них правилам поведения -

государственным велениям общеобязательного характера. Оно охватывает собой

непосредственную деятельность уполномоченных на то государственных органов

по выработке, принятию, изменению или дополнению нормативно-правовых актов.

Правотворчество является важнейшей составной частью всего процесса

правообразования. Последний включает в себя не только собственно

правотворческий, но и весь предшествующий ему, подготовительный процесс

формирования права. Необходимость существования последнего обусловливается

постоянно возникающей потребностью повышения качества издаваемых актов. Оно

зависит не только, а зачастую - и не столько от уровня самой собственно

правотворческой деятельности государственных органов, сколько от уровня

проводившихся до принятия того или иного правового акта подготовительных

работ.

Для того чтобы принимаемый акт в максимальной степени отвечал

потребностям жизни общества и был эффективен, весьма важно заранее

разрешить круг проблем, касающихся его характера, формы, внутренней

структуры, места и роли в системе других нормативно-правовых актов. Весьма

важным является также определить круг факторов, способствующих и, наоборот,

препятствующих подготовке и принятию того или иного нормативно-правового

акта. Необходимо четко спрогнозировать позитивные и возможные негативные

(побочные) последствия реализации требований и установок, содержащихся в

различных нормативно-правовых актах.

Правотворческая деятельность осуществляется в различных формах. Так, в

России, согласно Конституции, правотворческая деятельность осуществляется

высшими (на уровне федерации и её субъектов) и местными органами

государственной власти и управления; непосредственно самим народом, путём

проведения референдума как "высшего непосредственного выражения власти

народа"; субъектами федерации - республиками, краями и областями, городами

Федерального значения - Москвой и Санкт-Петербургом, автономной областью и

автономными округами путём заключения между ними договоров, содержащих

общеобязательные положения и веления.

В соответствии с Конституцией предусматривается, например, заключение

правовых договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между

федеральными органами государственной власти России, с одной стороны, и

органами государственной власти субъектов федерации, с другой. Признаётся

также нормативно-правовой характер договоров, заключённых между ними и по

другим вопросам.

43. Систематизация нормативных правовых актов и ее виды.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ - наиболее важная разновидность акта юридического. Это

письменный официальный документ, принимаемый уполномоченным органом

государства. Он устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (см.),

т.е. общеобязательные правила, рассчитанные на многократное применение.

А.н. есть внешнее выражение воли законодателя, направленной на

регулирование общественных отношений. Ему присуща письменная, строго

документированная форма и особый порядок издания. Он принимается

компетентным органом в строго регламентированном процессуальном порядке.

В отличие от других источников права (см.) Н.а. наиболее

последовательно отвечает задачам укрепления законности и обновления

законодательства, обеспечивает доступность, обозримость и точность правовых

требований, строгое согласование их между собой, создает основу для

стабильности и четкости правового регулирования, облегчает надзор за

исполнением юридических предписаний, их толкование, систематизацию, учет.

Поэтому Н.а. является основным, наиболее часто встречающимся источником

права для стран, объединяемых в систему современного "писаного права". Все

Н.а. находятся между собой в строгой иерархической соподчиненности, от

которой зависит юридическая сила того или иного Н.а. Акты нижестоящих

органов должны соответствовать актам вышестоящих органов.

Право издания Н.а. закреплено законом за строго определенными органами.

Такие акты, регулируя определенный вид, категорию общественных отношений,

распространяют свое действие на заранее неперсонифицированный круг лиц и

органов, применяются неоднократно и действуют постоянно независимо от

исполнения. Этим они отличаются от правовых актов индивидуального значения

(приговор суда, выдача ордера на получение квартиры, договор аренды и

т.д.).

А.н. классифицируются по их юридической силе, определяемой компетенцией

и положением издавшего их органа в общей системе правотворческих органов

государства, а также характером самих актов. Различаются Конституция (см.)

и иные законы (конституционные и обыкновенные), принимаемые органом

законодательной власти непосредственно населением путем референдума, а

также подзаконные акты (указы, постановления, декреты, ордонансы и др.).

Регламентируя наиболее важные вопросы общественной жизни, закон на вершине

всей системы Н.а. и имеет высшую юридическую силу.

В Российской Федерации законы принимаются Государственной Думой,

законодательными органами субъектов РФ, а также всенародным голосованием

(референдумом). Все другие правовые акты должны иметь строго подзаконный

характер, т.е. издаваться на основании и в точном соответствии с законом.

Они не могут противоречить действующему закону, отменить или заменить его.

Роль закона, как акта, имеющего приоритетное значение в правовой

системе государства, являющегося основой для всех других правовых актов, в

современных цивилизованных государствах, неизмеримо возрастает.

Увеличивается удельный вес законов, позволяющий с их помощью полно, а в

ряде случаев и исчерпывающе регулировать соответствующие отношения.

Среди подзаконных Н.а. главенствующее положение имеют нормативные указы

Президента РФ. В качестве предмета регулирования указов выступают основные

направления внутренней и внешней политики страны. Указы не могут

противоречить Конституции и законам Российской Федерации. А.н. разных

наименований (указы, постановления и т.д.) принимают также президенты

республик в составе Российской Федерации, губернаторы, мэры, главы

администраций других ее субъектов.

Правительство Российской Федерации, правительства ее отдельных

субъектов издают нормативные постановления, с помощью которых они

осуществляют управление хозяйственным и социально-культурным

строительством, обеспечивают права и свободы личности, направляют

повседневную деятельность различных органов исполнительной власти,

осуществляют общее руководство в области международных отношений, обороны

страны и др.

Министерства, государственные комитеты и другие центральные ведомства в

пределах своих полномочий издают а.н., регулирующие, как правило, отношения

внутри соответствующей отрасли. Министерства чаще всего издают приказы и

инструкции, государственные комитеты - приказы и постановления. Однако

некоторые из них имеют общее значение и касаются работников других отраслей

(например, инструкции Министерства финансов Российской Федерации), а также

граждан (например, Правила поведения пассажиров в поездах дальнего

следования, утверждаемые Министерством путей сообщения Российской

Федерации).

Нормативные акты министерств и ведомств, затрагивающие права и законные

интересы граждан или носящие межведомственный характер, подлежат

государственной регистрации, осуществляемой Министерством юстиции

Российской Федерации.

А.н. местного значения могут издаваться органами местного

самоуправления и соответствующими местными администрациями, а локальные

Н.а. - администрацией предприятий и учреждений.

Среди Н.а. спец назначения выделяются Основы законодательства, кодексы,

уставы, положения, правила и др. В зарубежных странах кроме перечисленных

встречаются также такие наименования а. н., как ордонансы, билли, декреты и

т.д. Своеобразным видом Н.а. являются международные и внутригосударственные

договоры.

44. Правоотношения: понятие, состав и содержание.

#G0ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное #M12291 820002211нормами права#S

общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных

прав и обязанностей. П. - #M12291 820001428индивидуализированное#S

отношение, т.е. отношение между отдельными лицами (#M12291

820000853гражданами#S, организациями, государственными органами и #M12291

820000853гражданами#S и т.д.), связанными между собой правами и

обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и

должного поведения. Мера поведения означает установление его границ

(рамок). Возможность и долженствование реализуются в конкретных действиях,

в реальном поведении. П. возникает при наступлении предусмотренных законом

юридических фактов (#M12291 820001085договора#S, #M12291

820000070административного акта#S, правонарушения, события и т.д.).

ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное нормами права общественное отношение,

участники которого являются носителями субъективных прав и юридических

обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством. Характерными

признаками или особенностями правоотношении являются следующие.

1. П. представляют собой особую разновидность общественных

отношений. Опосредствуя бесчисленные экономические, политические,

социальные и иные общественные отношения, правоотношения служат юридической

формой взаимодействия между участниками этих отношений.

2. П. складываются на основе правовых норм, в которых выражается и

закрепляется государственная воля. Это касается всех без исключения

общественных отношений - семейных, трудовых, имущественных, личных,

дружественных и иных, независимо от их природы, характера, сферы их

возникновения и способа их существования.

3. П. представляют собой такой вид общественных отношений, который

складывается в результате сознательно-волевых действий их участников. В

отличие от экономических, а точнее - производственных отношений,

составляющих базис общества, которые возникают независимо от воли и

сознания людей, правовые отношения носят сознательно-волевой характер.

4. П. представляют собой многочисленные и многообразные связи их

участников, осуществляемые посредством возлагаемых на них субъективных прав

и юридических обязанностей. Наряду с совокупностью реальных действий,

направленных на их использование и осуществление, они составляют содержание

П.

5. Характерным признаком любого П. является то, что реализация его

гарантируется возможностью государственного принуждения.

Разумеется, что в подавляющем большинстве случаев требования норм

права и содержание возникающих на их основе правоотношений опираются на

добровольное и сознательное поведение их участников. Однако государственное

принуждение в случае нарушение правовых предписаний никогда при этом не

исключается.

Обладая общими родовыми признаками и чертами, правоотношения в то

же время подразделяются на различные виды. Существуют разные критерии

классификации правоотношений.

Одним из наиболее простых и в то же время наиболее

распространенных критериев является классификация П. в зависимости от

отраслевой принадлежности норм, на основе которых они возникают, изменяются

или прекращаются. Используя данный критерий, все П. подразделяют на

административно-правовые, уголовно-правовые, гражданско-правовые, трудовые

и иные.

Широко распространенной является классификация П. в зависимости от

количества участвующих в них сторон и характера распределения между ними

прав и обязанностей. По этому критерию различают односторонние,

двухсторонние и многосторонние П.

Основная отличительная особенность односторонних П. заключается в

том, что каждая из участвующих в них двух сторон несёт по отношению друг к

другу или только права или только обязанности. Типичным примером

одностороннего П. может служить договор дарения, согласно которому у одной

стороны имеется только субъективное право (требовать передачи подаренной

вещи, автомашины, строения и т.п.), а у другой - только обязанность

(передать подарок).

Характерным признаком двухстороннего П. является наличие у каждой

из двух, участвующих в нём сторон, прав и обязанностей по отношению друг к

другу. В качестве примера могут служить договор подряда, найма, купли-

продажи и др.

Отличительной особенностью многостороннего П. является участие в

нём трёх и более сторон и наличие у каждой из них прав и обязанностей по

отношению друг к другу. В таком П. каждому субъективному праву одной

стороны соответствует субъективная юридическая обязанность другой. Примером

многостороннего П. может служить любая гражданско-правовая сделка, в

которой помимо двух, основных сторон, участвует третья сторона - посредник.

45. Правосубъектность: (правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность).

#G0ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность физического лица быть носителем #M12291

820000865гражданских прав#S и обязанностей, допускаемых правом данной

страны. Основным принципом, из которого исходит право развитых стран,

является принцип равной гражданской П. независимо от пола, имущественного

положения, цвета кожи, расы и т.д. П. приобретается с рождением и исчезает

со смертью человека. При жизни человека П. может быть ограничена судом

(запрет на занятие какой-либо профессией и т.п.). Ранее гражданскими

кодексами многих стран предусматривалась возможность лишения человека всех

#M12291 820000865гражданских прав#S - гражданская смерть; в настоящее время

такое решение по суду не допускается.

#G0ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность физического лица быть

носителем #M12291 820000865гражданских прав#S и обязанностей. Согласно

#M12293 0 9027690 1265885411 25205 867267928 2211858264 217114040 77

2528868373 217114054ст. 49 ГК РФ#S, юридическое лицо может иметь #M12291

820000865гражданские права#S, соответствующие целям деятельности,

предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой

деятельностью обязанности. #M12291 820001594Коммерческие организации#S, за

исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных

законом, могут иметь #M12291 820000865гражданские права#S и нести

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов

деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность).

Соответственно, #M12291 820002172некоммерческие организации#S, унитарные

предприятия и иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут

заниматься только той деятельностью, которой им разрешено заниматься по

закону и по учредительным документам (специальная правоспособность).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,

юридическое лицо может заниматься только на основании специального

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ